Проблемы правообразования в Республике Беларусь (в свете различения права и закона)
Тема правотворчества является весьма популярной в современной правовой науке. Можно отметить достаточно большое количество трудов, посвященных правотворчеству, особенно это касается российских исследователей, в подходах которых прослеживается преемственность с разработками советской юридической науки, в которой правотворчеству также уделялось достаточно большое внимание. Именно указанная преемственность, на наш взгляд, предопределила глубокие научные подходы к правотворчеству в российской науке, исследование данной проблематики на высоком научном уровне.
Белорусские правоведы также анализируют современные процессы в правотворческой сфере [1-6]. Одна из первых коллективных монографий на данную тему была издана в 1997 г. Белорусским институтом государственного строительства и законодательства [7]. Следует упомянуть также и многочисленные публикации коллектива Национального центра законодательства и правовых исследований, идущего в авангарде нормотворческой деятельности в нашем государстве.
Анализ литературы показывает, что в Беларуси нормотворчество в своем практическом аспекте прошло, к упреку ученым, более долгий путь, чем его научное обеспечение. Принятый в 2000 г. Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» стал революционным шагом для правотворческой сферы. Разработка Правил подготовки нормативных правовых актов, утвержденных указом Президента 2003 г., а также подготовка их комментария потребовали от практиков обобщения, осмысления и анализа накопленного опыта.
На наш взгляд, наиболее точным и соответствующим объективным процессам в обществе является широкое понимание правотворчества как процесса, деятельности по созданию нормативных правовых актов, начиная от исследования и анализа закономерностей определенных общественных отношений и вызревания самой идеи правового регулирования до ее воплощения в соответствии с юридическими процедурами в текстах нормативных правовых актов.
На начальном этапе формирования правовой нормы можно увидеть возникновение объективно обусловленной экономической, политической или иной общественной потребности в правовом регулировании общественных отношений; далее — осознание и осмысление данной потребности, «вызревание» идеи права; в последующем — выражение этой идеи в государственной воле, деятельности специально уполномоченных субъектов. Такой подход к явлению правообразования носит широкий характер.
Известный белорусский теоретик права, профессор С. Дробязко, выделяет три уровня в процессе формирования правовых норм: правообразование (действуют объективные силы природы и общества, влияющие на правосознание; организационный фактор отсутствует, стихийное право «снизу», усилиями индивидов и их объединений на основе саморегуляции общества); правотворчество (выражается в деятельности государственных структур, когда на основе научно-теоретического и профессионально-юридического правосознания подготавливаются проекты соответствующих источников права); правоустановление (объективация источника права в соответствие с процедурой) [8, 218].
Теория разграничения права и закона (в аспекте либертарно-юридической концепции правопонимания, разработанной известным российским ученым В. Нерсесянцем) исходит из того, что в процессе осуществления законодательной деятельности создаются законы, но не право как объективное социальное явление. Право в данном случае выступает не как результат государственно-властной воли, а как форма общественного развития, определенный итог социально-исторического процесса.
В качестве наиболее яркого примера данного подхода можно привести правоустановительную деятельность в сфере прав и свобод человека, где государственные органы не создают права и свободы, а гарантируют (как правило, в конституции) в качестве норм позитивного права. При этом многообразие видов правоустанови-тельной деятельности обусловлено особенностями закрепления правового содержания источников права, от санкционирования правовых обычаев как исторически сложившихся правил поведения до прямого государственного нормотворчества с результатом в форме нормативного акта. При этом термин «нормотворчество» активно используется наряду с «правоустановлением», обозначая деятельность государственных органов по принятию (изданию) соответствующих актов нормативного содержания, носящих, как правило, подзаконный характер, употребляется в контексте ведомственного нормотворчества, корпоративного нормотворчества и т. д.
Можно привести пример и достаточно краткой дефиниции термина «правотворчество» — процесс создания правовых норм. При этом сами исследователи подчеркивают, что право не «творят» авторы нормативных текстов [9, 268]. В процессе создания правовых норм право не «творится», поскольку дается каждому человеку природой от рождения. Создаваемая в процессе правотворчества норма призвана указать выход из тех ситуаций, когда отношения между людьми неясны, либо возникает спор, либо совершается деяние, имеющее признаки правонарушения; правовые нормы подсказывают, где право и неправо в сложных или неопределенных с точки зрения права ситуациях.
Говоря о правотворчестве и нормотворчестве, сложно согласиться с той точкой зрения, что к правотворчеству относится только деятельность по разработке и принятию законов, а все подзаконные акты — результат нормотворчества. Согласно этой точке зрения подзаконные акты должны основываться исключительно на нормах законов либо не носить в полной мере всеобщего, общеобязательного характера, распространяясь только в рамках ведомств или отдельных отраслей экономики. Представляется, что большую часть системы законодательства, сложную, многоуровневую в любом государстве, нельзя одним «теоретическим посылом» «оторвать» от права.
Необходимо подчеркнуть, что уже с весьма ранних ступеней развития процесс правообразования приобретает целеустремленный, целенаправленный характер. Объективно обусловленные потребности правового регулирования опосредуются различными общественными интересами, а последние выражаются как в политических решениях партий, иных политических образований, так и в складывающемся мнении различных общественных институтов, а также решениях государственных органов. Представляется, что данные объективные общественные отношения обуславливают процессы правотворчества.
В правовой науке устоялась точка зрения о том, что право в силу своей объективной регулятивной природы опосредует динамику общественного развития, отвечает общественным потребностям и интересам. При этом следует учитывать, что если ранее под объективными условиями правоведы имели в виду прежде всего социально-экономические условия, то в настоящее время «экономический базис» дополнен духовной жизнью общества, его культурным срезом, в том числе ценностями, традициями и др. Белорусский ученый-правовед А. Соколова, чья работа посвящена проблемам правообразования в русле социологии права, анализируя процесс правообразования, связывает его начало с выявлением социальных потребностей [2].
Непосредственно правотворческий компонент в процессе формирования нрава имеет деятельность государства, его компетентных, специально уполномоченных на правотворческую деятельность органов. Правотворчество можно определить в узком смысле как завершающую процесс формирования права деятельность компетентных нормотворческих органов государства, в результате которой интересы и потребности общества выражаются в юридических текстах. Правотворчество, как уже говорилось, представляется более целенаправленным, более активным процессом в сравнении с правообразованием. Возможно, это обусловлено тем, что появляется «государственная воля» — в процесс правообразования вступают нормотворческие государственные органы.
При этом аксиологическое «измерение» права позволяет в настоящее время различать то, что соответствует духу, смыслу, природе права, и то, что отражает позитивистское «обслуживание» произвола власти, диктата силы. В данном случае ценностная характеристика права приобретает решающее значение.
При всей широте дискуссии о соотношении права и закона следует согласиться с той точкой зрения, что теоретические правовые школы, которые представляют это направление правопонимания, скорее всего не приживаются и не приживутся в конкретной деятельности правоприменительных органов и иных субъектов права. Статья закона, писаное позитивное право составляют основу действующего правового регулирования. Однако правовые ценности, идеалы, правовые принципы общества должны взаимодействовать с позитивным правом, учитываться в правотворчестве, влиять на правоприменителя. Теоретические «битвы» при различных подходах к формулированию идеи права не так абстрактны, как представляется практикам юридической профессии. Осознаем ли мы, в какой системе ценностных координат может быть провозглашено, что «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства» (ч. 1 ст. 2 Конституции Республики Беларусь)? Осмыслена ли в современном правосознании глубина того положения, что только в правовом государстве возможно создание эффективных норм и правил, «вызреваемых» в саморегулировании гражданского общества, когда законодательство выступает одной из форм ограничения государства в пользу реализации свободы индивида?..
Белорусские теоретики права, авторы известного учебника по теории права и государства, отмечают, что исторически выработанные ценности цивилизации или философские категории (добро, благо, свобода, равенство, воля, справедливость) не могут решить все вопросы в практической юридической работе по выявлению «истинно правовых» законодательных норм [10]. Существует ли вообще «полная справедливость для всех», как оценивать в истории права законы, которые нельзя назвать даже минимально справедливыми, и, самое главное, чье мнение о справедливости того или иного закона считать главным и что делать с «неправильными законами» юристу?
Ответ напрашивается сам собой — поскольку «безупречных критериев» справедливого не было и нет, «определять справедливость мнением большинства дело весьма сомнительное» [10, 328], соблюдение «юридического акта, принятого надлежащим образом», — это единственно возможный вывод (и выход) для юриста, перед которым стоит задача привести в соответствие с законодательством те или иные отношения, решить вопрос о праве собственности, аренды и т. п., или же для судьи, который опять же в соответствии с законом должен разрешить спор в пользу одной из сторон. Иными словами, когда речь идет о правоприменении, правоисполнении, о тех субъектах, которые действуют в правовом поле, являются участниками отношений, урегулированных законом.
Однако есть другая опасность. Нельзя подходить к деятельности законодателя с позиций позитивизма, когда можно придать значение права любому властному решению, сформулированному в процессе соблюдения законодательной процедуры. Как отмечал В. Нерсесянц, «ключевую роль» в процессе правообразования играет «адекватная формулировка в виде норм законодательства, объективно обусловленных реальными общественными отношениями и содействующих их нормальному, прогрессивно-поступательному развитию правовых форм, норм и принципов» [11, 348]. Законодатель только в том случае представит обществу эффективный и необходимый ему закон, если его базой и основой будет являться правовая норма.
На наш взгляд, эту проблему -сложного взаимодействия объективированного права и надпозитивных оценок и принципов — можно решить через призму писаной конституции государства, того документа, где юридически закреплены принципы, цели, идеалы общества [12].
При этом следует учитывать неоднородность правовых норм, их иерархию и многоуровневость. Исходя из аксиологического подхода к праву, учитывая такие принципы существования права в обществе, как динамизм (постоянные изменения, отражающие общественные процессы) и консерватизм (или историзм как преемственность, сложившуюся по мере развития самого права, «верность традиционным ценностям», свойственную правосуществованию), можно выделить несколько групп правовых норм. Прежде всего это нормы, вытекающие из опыта всего цивилизационного развития человечества, отражающие важнейшие принципы общественных закономерностей, которые берут начало еще от биологических законов выживания. Они практически едины у всех народов, их придерживается мораль и проповедует религия, и в основе своей их можно свести к пяти библейским заповедям, регулирующим отношения человека к человеку. Далее — нормы права, представляющие собой нормы-ценности, отражающие современные ценности общества, современные понятия социальной справедливости, прав и свобод граждан, правового государства и т. п. Как общечеловеческие ценности, на глобальном уровне они закреплены в международных пактах, конвенциях, иных международных документах, на государственном уровне — в конституциях государств. Конституция Республики Беларусь также содержит многие новые нормы, отразившие изменения в общественной жизни, включая верховенство права, приоритет прав человека, взаимную ответственность гражданина и государства, правомочия властей, независимость судебной системы, новые гарантии законности и др.
Наряду с указанными нормами-ценностями (что автор уже обосновывал) [13], можно выделить группу норм, благодаря которым общество может не только регулировать, но и ускорять свое развитие, либо искоренять различные общественные тенденции, образовывать новые закономерности, вызывать к активным действиям те или иные общественные силы. К этой группе актов, по нашему мнению, относятся и нормы, регулирующие, как уже указывалось, «проблемные ситуации» (по определению Ю. Тихомирова), в содержании которых прослеживается активный поиск законодателя надлежащей формы, характерный для временной неустойчивости общественных отношений, для случаев отсутствия стандартного разрешения новых ситуаций, выработанных правил. Очевидно, к этой же группе актов восходит и выбор между правом и неправом в неясных ситуациях, и массив законодательных актов, принятый в начале 90-х годов, направленный на создание новых экономических, налоговых, финансовых, таможенных отношений в Республике Беларусь, отразивших потребность в правовом регулировании новых общественных процессов.
В определенных исторических условиях, как правило, во время коренных перемен общественного строя нормы права могут существенно опережать складывание объективных закономерностей в развитии общественных отношений. Законодатель может не только выявлять и закреплять модели общественного развития, но и предлагать принципиально новую модель возможных отношений. Эта группа норм позволяет увидеть существенную роль права в общественном «предвидении» и прогнозировании. Такие нормы по своей природе, в своем общем виде близки к законодательному (нормотворческому) эксперименту. Именно эта группа норм иногда «кружит голову» нормотворцам-практикам, порождая иллюзию, что посредством правовой формы можно решить все проблемы общества.
Уже говорилось о том, что реальность познается научными способами и средствами как наиболее точными и адекватными, а в последующем отражается в позитивном праве. Узкая трактовка правотворчества искажает механизмы отражения закономерностей общественных отношений в праве. Хочется еще раз подчеркнуть, что только для узкого круга общественных отношений законодатель (нормотворец) может предложить модель действий с прогностическим эффектом. В целом же нормативный правовой акт прежде всего выявляет уже существующие закономерности общественных отношений, их природу, имеющуюся объективную связь явлений.
При этом не следует отрицать и возможного негативного влияния со стороны общества на правотворческий процесс, когда под воздействие узких интересов политических, профессиональных, бюрократических элит, лоббизма в его худшем смысле закон искажает баланс общественных интересов, противоречит принципам справедливости, равенства, прогресса. В этом аспекте, по мнению автора, как раз и эффективна теория разграничения права и закона: закон должен отражать объективные отношения, тот баланс, компромисс, который сложился в обществе.
Но при всей необходимости соответствия права общественным отношениям, их надлежащему правовому обеспечению решение о принятии каждого нормативного правового акта должно быть ответственным. Тенденция по ускорению нормотворческого процесса привела к тому, что в Беларуси с каждым годом актов принимается все больше, в среднем на 10 % [14]. Однако поспешность принятия правового акта, влекущая отсутствие тщательного изучения проблемы и прогноза последствий, негативно сказывается на нормотворческом процессе в целом. Ревизия законодательной базы как по Республике, так и в каждом нормотворческом органе, показала, что в отдельные акты, в особенности это касается актов местных исполнительных и распорядительных органов, вносились изменения в течение месяца со дня их принятия (около 17 % актов). Такие тенденции делают особенно актуальным прогнозирование последствий принятия акта законодательства [15]. Подробный анализ методологии прогнозирования последствий принятия нормативного правового акта содержится в «Методических рекомендациях по прогнозированию последствий принятия (издания) нормативного правового акта». В качестве основных методов там предложены: проведение экспертиз; изучение опыта регулирования схожих правоотношений в зарубежных государствах; оценка проекта нормативного правового акта правоприменителями (иными адресатами проекта) с точки зрения последствий; моделирование — варианты развития общественных отношений в результате принятия акта, эксперимент. Высказана также точка зрения о том, что оценка вероятностных последствий принятия акта может осуществляться и с использованием самых современных научных направлений — кибернетики, информатики [16]. Представляется, что здесь есть большое поле деятельности для представителей точных наук.
В комплексном подходе к «работе» закона — разработка, принятие, информирование, использование — есть еще аспект, который как никакой другой способен в современных условиях обеспечить действенность закона, однако он чаще всего недооценивается.
Речь идет о законодательном надзоре за применением закона, специальном изучении (мониторинг парламента за проблемами применения закона) его действия на практике.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.Сшъченко П. В. Закон : Проблемы этимологии, социологии и логики / ред. С. Ф. Сокол. — Минск, 1993. — 119 с.
2.Соколова А. А. Социальные аспекты правообразования. — Минск, 2003. — 160 с.
3.Реут В. И. Нормотворчество главы государства : отечественный опыт и зарубежная практика / Ин-т соц.-полит, исслед. при Администрации Президента Республики Беларусь. — Минск, 2004. — 187 с.
4.Василевич Г. А. Источники белорусского права : принципы, нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина. — Минск, 2005. — 188 с.
5.Гуйда Е. П. Законодательная деятельность в Республике Беларусь : состояние и развитие. — Минск, 2005. — 60 с.
6.Мурашко Л. О. Нормотворческое пространство : проблемы правообразования в Республике Беларусь. — Минск, 2008. — 205 с.
7.Правотворческая деятельность в Республике Беларусь. — Минск, 1997. — 273 с.
8.Дробязко С. Г. Общая теория права : учеб. пособие для вузов / С. Г. Дробязко, В. С. Козлов. — Минск, 2005. — 464 с.
9.Теория государства и права : учеб. для вузов / под ред. M. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эб-зеева. — М., 2000. — 640 с.
10. Вишневский А. Ф. Общая теория государства и права : учеб. — 2-е изд., перераб. и доп. / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский ; под общ. ред. проф. В. А. Кучинского. — М., 2006. — 576 с.
11. Нерсесянц В. С. Право и закон. — М., 1983. — 660 с.
12. Мурашко Л. О. Решения Конституционного Суда как модель применения конституционных норм // Право Беларуси. — 2003. — № 33. — С. 44—46.
13. Мурашко Л. О. Поиск права. — Минск, 2004. — 168 с.
14 Заболотец С. Законы работают на укрепление государства // Беларуская думка. — 2007. — №4.-С. 16-19.
15. Прогнозирование последствий принятия нормативных правовых актов и анализ правоприменительной практики. Сборник материалов. — Минск, 2005. — 316 с.
16. Залесский В. В. Законы природы и законы юридические // Журнал российского права. — 2007. -№ 10. — С. 35-41.