Классические типы правопонимания и «новые теории права»
Проблема понимания права никогда не утратит остроты. В ее разработке в странах, входивших в СССР, за последние полвека произошли очень существенные перемены. Еще в середине 50-х годов, при первых признаках смягчения тоталитарного режима, нормативистское определение, данное А. Вышинским в 1938 г. на Первом всесоюзном совещании научных работников права, стало утрачивать священный характер и подвергаться критике в том, что касается юридической, а не социально-политической стороны дела. Возрождались социологические и естественно-правовые подходы к проблеме. В работах С. Кечекьяна, А. Пионтковского, Я. Миколенко право уже не сводилось к совокупности норм, установленных или санкционируемых государством, в него включались правоотношение и правосознание.
Распад советской системы и два постсоветских десятилетия вызвали новый всплеск дискуссий о праве в условиях свободы мысли. Теперь можно было критиковать не только нормативистское определение юридической природы права, которое, кстати, остается господствующим, но и понимание его социальной сущности. Марксизм не только перестал быть священным писанием, но в представлении многих людей, воспитываемых средствами массовой информации, превратился в гонимую или презираемую секту.
В размышлениях о сущности права полезно иметь в виду и четко различать две стороны дела: его юридическую природу и социальный характер. В определении 1938 г. они соединены; юридическая природа трактуется в духе нормативизма, социальная суть (воля господствующего класса) взята из марксизма. Это сочетание двух разнородных характеристик стало традиционным для нашей юридической литературы, хотя оно не всегда способствует ясности. В полемике двух последних десятилетий доминирует юридическая сторона вопроса. Социальная сущность права, представлявшая суть проблемы в советское время, отошла на второй план. Усилия сосредоточились, в основном, на толковании юридической природы права.
Нормативизм, ассоциировавшийся у многих не только с теоретической, но и с прокурорской деятельностью А. Вышинского, трактовался рядом авторов как проявление тоталитаризма. Обновление заключалось в обращении к идеям естественного права и социологической юриспруденции. При этом сохранялось утвердившееся в конце 30-х годов представление, что высшее достижение юридической теории состоит в разработке всеобъемлющего определения права. Но если в определениях советской эпохи царил нормативизм, то в постсоветское время усилия многих исследователей были направлены на поиски нового единого определения, которое синтезировало бы нормативизм со школами естественного права и социологического позитивизма. На этой основе получило распространение так называемое широкое понимание права. Вот образец такого рода определения, исходящего из широкого понимания права: «Право… есть совокупность норм, идей и отношений, которая устанавливает поддерживаемый средствами власти порядок организации, контроля и защиты человеческого поведения» [1, 7]. Попытка синтеза здесь очевидна, поскольку речь идет не только о нормах, но и об отношениях и идеях. В то же время бросается в глаза и преобладание нормативизма. Ведь все три аспекта признаются правовыми лишь потому, что они поддерживаются средствами власти (разумеется, речь идет о государственной власти). Понимание права как явления производного от государства, как его функции всегда служило признаком юридического позитивизма. Право — это воля суверена, полагал Т. Гоббс. И в приведенном «широком» определении «отношения» и «идеи» признаются элементами права, только если они санкционируются государством. Таков груз советского нормативизма.
Но даже если допустить, что «отношения» и «идеи» приобретают самостоятельное от государства существование в праве, что характерно для социологического и естественно-правового подхода к предмету, приведенное определение не станет убедительным. Нормы, отношения и идеи можно было бы рассматривать как три составные части права в случае, если бы они пребывали в гармонии, соответствовали друг другу. Но этого-то и нет. Противоречия между нормой закона и реальными отношениями неизбежны, хотя их степень и острота различны. Что же касается правосознания, оно по природе своей не может быть единым для всех граждан и социальных групп. Если даже допустить теоретическую возможность такого единства, нельзя не признать его столь же редкостным явлением, как совпадение общей воли и воли всех у Ж.-Ж. Руссо.
Слабость современного российского варианта «широкого понимания права» в том, что оно сводится к эклектическому совмещению противоречивых подходов в рамках одной конструкции (определения) права. Между тем попытки дать на такой основе единое универсальное определение права, которое бы все в себя вместило и всех устроило, ни к чему пока не привели и вряд ли способны достигнуть своей цели в будущем. Эти попытки пора оставить. Органическая связь между разными подходами к праву существует. Но выявить ее позволяет не единое определение, а четкая идентификация этих подходов с соответствующими им областями правовой действительности. Плодотворно не единое определение права, а широкое понимание сферы права, состоящей из неоднородных элементов, пребывающих в диалектическом единстве и противоречии друг с другом. Термин «сфера права» или близкие к нему категории давно известны в юридической литературе. Г. Гурвич еще в 30-е годы XX в. говорил о правовой действительности, правовой сфере и юридическом опыте [2, 278]. Применялись подобные категории и в СССР, и в других социалистических странах. В 70-е годы казахский академик С. Зиманов пользовался понятиями «правовая реальность» или «правовая действительность» и включал в них все то, что обычно относится к широкому пониманию права, т. е. не только нормы, но и их применение, эволюцию, отношение к ним общества [3, 77]. Аналогичный подход характерен и для члена-корреспондента РАН Д. Керимова [4, 102-103]. Болгарский правовед Н. Неновски говорил об области права, охватывающей правосознание, правовые нормы, правотворчество и реализацию права [5, 39]. Однако поиски единого определения права и по сей день более распространены в Российской Федерации, чем анализ широкой сферы права и сложных взаимосвязей ее компонентов.
Между тем такой анализ позволяет найти применение и примирение для основных типов понимания права вместо того, чтобы упрекать их в односторонности и утверждать превосходство «широкого подхода» или искусственных построений, претендующих на ранг новых теорий права.
Четыре классических типа понимания права полностью соответствуют разнородным компонентам сферы права и в то же время демонстрируют их взаимодействие и органическую общность как юридических явлений. Для демонстрации их взаимодополняемости и совместимости необходимо соблюдать лишь одно предварительное условие — отказаться от эксцессов, допускаемых иногда в рамках каждого типа.
Для истории правовой мысли сознание взаимодополняемости различных концепций права гораздо более характерно, чем представления об их несовместимости, о том, что каждый тип понимания права принципиально исключает все другие. Устойчивость таких представлений в нашей стране в немалой мере объясняется идеологической нетерпимостью, культивировавшейся в советское время, когда любое отклонение от нормативизма осуждалось не только как научно несостоятельное, но и как политически враждебное.
С глубокой древности философы, а впоследствии и юристы сочетали разные подходы к праву, исходя из неоднородности этого явления. Аристотелю известно право естественное, соблюдаемое всеми народами независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо официальном источнике или нет, и условное, действующее у отдельных народов. Такое понимание естественного права, имеющее мало общего с его современной интерпретацией, встречалось и у софистов. Оно характерно не только для древности и Средневековья, но разделялось даже Г. Гроцием и И. Кантом. В нем естественное право еще не противопоставлялось позитивному. Оно представало как вид позитивного права, поскольку было, безусловно, действующим. Естественное право выделялось по принципу его всеобщности, универсальности, который следовал из его очевидности, из соответствия разуму и природе человека, в силу чего оно й не требовало специального оформления в отличие от специфических норм, действующих на определенной территории.
Но еще у стоиков появляются первые признаки противопоставления того, что мы называем естественным и позитивным правом. Они отметили, что нормы, диктуемые разумом, вытекающие, по выражению И. Канта, из одних только априорных принципов, не всегда действуют, что законы, введенные в той или иной стране, нередко им противоречат. Они выступили за равенство всех людей, не признавали противопоставления греков и варваров, отрицали рабство. Стоики предложили систему законов (права), состоящую из вечного закона (разумного начала божественного происхождения, управляющего вселенной), естественного закона (части вечного закона, доступной человеческому пониманию) и человеческого закона, установленного властью, несовершенного, способного вступать в противоречие с естественным, а значит, и с вечным законом.
Идеи стоиков, обогащенные Цицероном и римскими юристами, были восприняты христианскими мыслителями. Августин Блаженный также говорил о вечном, естественном и человеческом законах. Последний он называл временным. Ф. Аквинский ввел в эту систему божественный закон, понимаемый им как часть вечного закона, раскрытую в Священном писании и откровениях отцов церкви.
Представления о неоднотипности компонентов системы законов не могли не привести к постановке принципиально важного вопроса: как быть, если человеческий, позитивный закон противоречит естественному? Иерархический характер системы законов диктовал вывод, сформулированный Ф. Аквинским: «Каждый человеческий позитивный закон обладает природой закона в той мере, в какой он вытекает из естественного закона. Если, однако, в каких-то пунктах он противоречит закону природы, он не является больше законом, а скорее представляет собой извращение закона». Г. Гроций спустя три с половиной века повторил в сущности ту же формулу. Но в эпоху буржуазных революций она заиграла новыми красками, превратившись из теоретического постулата в знамя борьбы за преобразование старого общества на началах справедливости. Теории естественного права стали мощным фактором и программой изменения всей системы позитивного права.
Таким образом, на протяжении тысячелетий представления о праве строились на сопоставлении системы позитивного права с идеями естественного права. Торжество юридического позитивизма в первой половине XIX в., обусловленное необходимостью защиты буржуазных порядков, не означало, что традиции естественного права были полностью отвергнуты. Конечно, они были отодвинуты на задний план, выведены за пределы юридической теории. Но классики юридического позитивизма, в частности, Дж. Остин, не отрицали полностью идей естественного права. Они лишь утверждали, что представления о естественном праве — область морали, а не юриспруденции. Не претендуя на единое и универсальное определение, Дж. Остин относил нормативистскую формулу только к позитивному праву, тем самым как бы оставляя вопрос о естественном праве открытым и парализуя возможные упреки в пренебрежении к нему.
На рубеже Х1Х-ХХ вв. получает широкое распространение новое направление в юриспруденции — социологическая школа права, бросившая вызов господствовавшему тогда юридическому позитивизму Однако не следует преувеличивать глубину этого переворота в науке. Социологическая школа не отказывалась от прошлого. Она лишь предложила своеобразную комбинацию подходов и компонентов, известных и применявшихся задолго до нее. Разве «право союзов» Е. Эрлиха не представляет собой вариант частных, локальных обычаев? Разве преторское право Древнего Рима не свидетельствует, что решения магистратов рассматривались как источник права? Не о том ли говорит и система common law или суд канцлера и право справедливости в Великобритании? Изменения в соотношении традиционных компонентов правовой теории, перенесение центра тяжести с нормативных актов на судебные решения, юридические факты, право союзов явились откликом на потребность перемен в праве в эпоху, когда на смену свободной конкуренции пришли монополии и возросла роль государственного регулирования.
Представители социологической школы вовсе не отрицают идей естественного права. Психологическая теория Л. Петражицкого представляет собой один из вариантов социологической юриспруденции в широком понимании этого слова. Но Л. Петражицкий был и одним из инициаторов и пропагандистов идеи возрожденного естественного права. То же следует сказать и о Л. Дюги. Его теория «солидаризма», с юридической точки зрения, вариант социологической школы, ибо она исходит из правового плюрализма и не связывает решения суда текстом закона. Но его норма солидарности, которую Л. Дюги считает не этической, а юридической, носит естественно-правовой характер. Не случайно Л. Дюги сравнивает ее со старым пониманием естественного права [6, 23].
Не отрицала социологическая юриспруденция и законодательной базы права. И в этом отношении характерен Л. Петражицкий. Он упрекал юридический позитивизм в примирительном оппортунизме по отношению к действительности, в технико-ремесленной ограниченности. Но это не мешало ему не только признавать законы государства, которые он называл официальным правом, но даже считать их в определенном смысле «правом высшего сорта по сравнению с неофициальным правом» [7, 184] как раз потому, что оно сопряжено с возможностью государственного принуждения. То самое широкое понимание права, о котором у нас говорят, правовой плюрализм -это и есть социологический подход. Подтверждение тому — понимание права у Р. Паунда, оно включает в себя не только процесс принятия решений, но и нормативный материал и доктрину, которая не исключает и наличие естественно-правовых концепций.
В нашей литературе по теории государства и права не всегда уделяется должное внимание так называемому философскому пониманию права. А оно, безусловно, заслуживает внимания как особый подход к предмету. Классические образцы этого подхо-1 да — знаменитое кантовское определение права, обобщившее предшествующий опыт (право есть совокупность) условий, при которых произвол одно-1 го лица сочетается с произволом всех других лиц по общему закону свободы) и гегелевские формулы «идея права есть свобода», «система права -царство осуществленной свободы». И. Кант называл это определение всеобщим критерием права. Оно представляет собой абстрактную логическую формулу или структуру любой нормы, соответствующей высокому назначению права. Философское понимание права в равной мере применимо как к естественному праву, так и к позитивному в любой ее форме. Поэтому если стремиться к единому определению права, едва ли можно придумать что-либо более убедительное, чем формула И. Канта. Но Г. Гегель, введший в обиход категорию «философское понимание права», подчеркивал, что оно не абсолютно, не полно, однобоко, если не уравновесить его прикладным пониманием, которое сводится к позитивному праву. Именно в последнем, по мнению Г. Гегеля, воплощается или должна воплощаться идея права. Таким образом, философское понимание, как и теории естественного права, с которыми его нередко путают или сближают, предполагает существование действующего права и ориентировано на него. По мнению И. Канта, «всеобщий критерий права» — результат работы чистого разума, абстрактное теоретическое суждение, но непременно ориентированное на практику.
Четыре классических типа понимания права плодотворно дополняют друг друга, когда каждый из них избавляется от эксцессов, вызывающих нетерпимость. Такими эксцессами являются: для нормативизма — исключение из юридической теории нравственно-оценочной стороны дела; для естественно-правовых концепций и философского понимания — представление, будто только нормы естественного права или всеобщий критерий права и есть подлинное право, что другого права не существует, т. е. забвение юридически принудительной природы действующего права; для социологической школы — отрицание роли нормативного регулирования, абсолютизация свободы судейского усмотрения. При избавлении от этих эксцессов сочетание четырех классических типов понимания права позволяет полностью охватить все сферы права: представления о том, каким право должно быть, т. е. правовой идеал, в виде абстрактной формулы (философское понимание) либо более или менее конкретных принципов и норм (естественное право); нормативное регулирование («право в книгах») и реализация права («право в жизни»).
Какое-то новое понимание права вряд ли возможно, хотя не все думают так. В последние годы в России появилось немало теорий права, которые претендуют на принципиальную новизну. Пальма первенства в этом отношении принадлежит так называемой либертарно-юридической теории права и государства. Эта искусственная конструкция исходит из различения права и закона, из того, что право — это «дозаконотворческий и внезаконотворческий комплекс объективных закономерностей, необходимостей, требований и правил социальной, общественно-политической жизни… право выступает в качестве основания и критерия для суждения о ценности закона» [8, 361-362]. Дозаконотворческие закономерности и правила сводятся к свободе, равенству и справедливости, при этом подчеркивается формально-юридический характер названных принципов [9, 293]. Различение права и закона приводит к выводу: «Не право — следствие официально-властной обязательности, а наоборот, эта обязательность — следствие права… Смысл этого определения состоит не только в том, что правовой закон обязателен, но и в том, что обязателен только правовой закон» [9, 73]. Из этого следует, что «дозаконотворческие необходимости» все-таки действуют не сами по себе, обязательную силу им придает закон. Это явная уступка нормативизму. Но законы делятся на правовые и неправовые в зависимости от их соответствия или несоответствия формальным свободе и равенству. Неправовые законы объявляются необязательными, хотя они, как и правовые, снабжены санкциями. Кто и как лишает их обязательной силы, теория умалчивает, к неповиновению им не призывает, хотя подобный призыв мог бы послужить единственным теоретическим и практическим основанием всей шаткой конструкции.
Вот эта теория выдается ее создателями и приверженцами за «качественный скачок в процессе развития юридического познания и в прогрессе юридической мысли» [9, 6-8]. Воспевание собственных заслуг сопровождалось очернением классических направлений правовой мысли. Так, утверждали, что нормативизм «характерен для тоталитаристских, диктаторских, этатистских подходов к праву» [10, 36], противоречит идее связанности государства правом [11, 17], что «представителей коснатурализма интересует не столько действующее право… сколько само естественное право» [9, 51], что И. Кант создал моральное, т. е. неюридическое учение о праве [9, 50] и т. п.
В чем же научный переворот, якобы совершенный этой теорией? Не ясно ли, что она представляет собой эклектическое сочетание давно известных положений? Право как мера свободы и равенства — это философское понимание права. Различение права и закона, отождествление права со справедливостью — основополагающие принципы естественно-правовых концепций, только в них четко различаются естественное и позитивное право. «Юридизм», заключающийся, видимо, в том, что сторонники теории не рискнули полностью оторвать дозако-нотворческие начала от действующих законов, — дань нормативизму. Вся новизна сводится лишь к этикетке «либертарно-юридическая теория».
Можно было бы не касаться этого явления, которому, как всякому бесплодному направлению в науке, суждено скорое забвение, если бы оно стало типичным. Успешная пропаганда «либертаристов» вдохновила и других искателей славы. Началась цепная реакция, своего рода эпидемия искусственного конструирования новых типов понимания права. Появились «коммуникативная теория», «реалистическая теория», «естественно-позитивное правопонимание» и др. К сожалению, все они не более убедительны, чем либертарно-юридическая теория. Их появлению способствовало снижение требований к научной продукции. Повторяется ситуация, описанная Г. Еллинеком, когда «всякое, хотя бы и бессмысленное измышление из области учения о государстве, если только оно произносилось с должным апломбом, обращало на себя внимание в литературе и серьезно обсуждалось» [ [12,61].
«Новые теории права» пока не: поколебали авторитета классических типов правопонимания. Поиски универсального определения представляются бесперспективными, а сочетание четырех основных подходов к праву с учетом объективных противоречим между ними по-прежнему позволяет анализировать это сложное явление всесторонне.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1.Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. — М., 1999.
2.Гурвич Г. Д. Философия и социология права. Избр. соч. — СПб., 2004.
3.Зиманов С. 3. О понятиях в теории государства и права // Актуальные проблемы теории социалистического государства и права. — М., 1974.
4.Керимов Д. Л. Некоторые методологические проблемы общей теории права // Проблемы теории; социалистического государства и права. — М., 1977.
5.Неновски Н. Право и ценности. — М., 1987.
6.ДюгиД. Социальное право, индивидуальное право и преобразование государства. — М., 1909.
7.Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. — СПб, 2000.
8. Нерсесянц В. С. Право и закон. — М., 1983. — С. 361—362.
9. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. — М., 1999.
10. Право. Юридическая энциклопедия. — М., 2001.
11. Четверний В. А. Демократическое конституционное государство. Введение в теорию. — М., 1993.
12. Елпинек Г. Общее учение о государстве. — СПб., 2004.