О традициях в понимании права
Различные истолкования природы и назначения права привели к возникновению нескольких характерных традиций или типов правопонимания, из которых наиболее устойчивыми оказались два — естественно-правовой и законнический, именуемый еще юридико-позитивистским типом. В. Нерсесянц, один из немногих правоведов советского периода, уделил самое пристальное внимание этим двум типам. Впоследствии он выделил еще один вид правопони-мания, который связал с разработанной им концепцией либертарной правовой теории. В итоге основными типами правопонимания для него стали естественноправовой, легистский (юридико-позитивистский) и либертарно-юридический типы. Определяющее значение для различных концепций естественно-правового (В. Нерсесянц именует его также юснатуралистским) типа имеет, по его мнению, различение и соотношение естественного и позитивного права, причем в разных концепциях естественное право воспринимается как право по природе, то есть как право неизменное, подлинное, разумное и одновременно как право в собственном смысле, то есть как правильное и т. д. Соответственно позитивное (то есть наличествующее в различных формах и воплощениях) право воспринимается уже как искусственное (неестественное), человеческое, и в связи с этим изменчивое, волеустановленное, условное, неподлинное и т. д. При этом для легистского правопонимания характерны отрицание определенной объективной сущности права, независимой от воли и произвола официальной власти, отождествление права и закона, трактовка права как воплощения властного принудительного и обязывающего установления [1, 20-23].
Естественно-правовому подходу присущи определенные ценностные ориентации с элементами достоинств и недостатков. К числу общественно полезных свойств можно отнести критику произвольного законодательства, провозглашение естественной свободы и равенства всех людей, неотчуждаемых прав человека, включающих право на безопасность и сопротивление угнетению и др. К недостаткам можно отнести смешение права и морали, отсутствие четко сформулированного критерия отличия права от неправа, отрицания необходимой взаимосвязи между естественным и позитивным правом и др. И тем не менее, как справедливо подчеркивает это обстоятельство В. Нерсесянц, естественно-правовым концепциям присущ правовой дуализм — представление о двух одновременно действующих системах права (права естественного и права официального) [1, 24-25]. Это обобщение заключается в том, что общее определение права можно и даже полезно сформулировать именно с учетом этого дуализма. Он, в частности, утверждает: «Если, не забывая об этом дуализме, все же попытаться с позиций юснатурализма дать общее определение понятия права с учетом практически возможного и юридически необходимого компромисса между естественным и позитивным правом в условиях развитого конституционного строя, то такое определение можно было бы сформулировать в следующем виде: право — это естественное право и не противоречащее ему позитивное право» [1, 25].
Отчасти этот замысел реализован в либертарной концепции права самого В. Нерсесянца. В основе либертарно-юридического типа правопонимания лежит принцип формального равенства и сам этот тип понимания права включает в себя не только само право в виде правового закона, но также государств как институционально-властную форму выражения и действия формального равенства, как правовую форму организации всеобщей публичной власти. «Формальное равенство как сущность и принцип права включает в себя три взаимосвязанных, взаимодополняющих и взаимообусловливающих (предполагающих, подразумевающих друг друга) составных компонента, три сущностных свойства права: 1) всеобщую равную меру (норму); 2) формальную свободу всех адресатов этой равной регулятивной меры (нормы); 3) всеобщую справедливость этой одинаково равной для всех формы регуляции» [1, 29].
В одном из своих уточнений относительно хронологии существования различных типов правопонимания В. Нерсесянц утверждает, что различение естественного и позитивного права можно интерпретировать как архаичный вариант типологии и одновременно как «хронологически первый, практически весьма доступный для обыденного восприятия и до сих пор наиболее распространенный вариант выявления, выражения и защиты правовых основ правильного (разумного, справедливого и т. д.) законодательства» [1, 24].
Обратимся к уяснению особенностей исторического существования различных из упомянутых типов и, приняв во внимание их бесспорную преемственность по отношению к предшествующим видам и формам внешней научно-комментаторской фиксации (в особенности это легко различимо у сторонников позитивистского восприятия природы и назначения права), назовем эти воспроизводимые в разные исторические эпохи типы правовонимания также традициями правопонимания.
Традиции легизма и юснатурализма, возникшие вначале на основе различения человеческого и божественного права и затем получившие у греков наименования искусственного и естественного права, приобретают в наше время такие истолкования, которые либо принимают в расчет эти две модифицирующиеся в истории традиции, либо довольствуются констатацией мирного или не вполне мирного сосуществования доктрины и догмы юридического позитивизма и естественного права.
Разделяя мнение о важности учета этих двух ориентации в современном правоведении, следует признать своеобразный характер именно современного истолкования этих двух традиций, которые навеяны многими и не всегда однонаправленными методологическими и концептуально упорядоченными познавательными и аксиологическими ориентациями и предпочтениями.
Современная дихотомия теоретического правоведения, определяемая в терминах легизма и юснатурализма, является прямой наследницей дихотомии позитивного и естественного права, которая воспроизводится в новом логико-понятийном обрамлении и что-то удерживает из смысла и значения исторически предшествующей дихотомии, но одновременно с этим акцентирует внимание на новых смыслах и значениях, которые отсутствовали или не были столь заметными в предшествующих употреблениях этой классификации.
Современное социальное и политическое состояние общества и государства (переход от традиционного общества к индустриальному, преобразование индустриального общества в постиндустриальное, ускоренное течение процессов экономической и политической глобализации) привносит новые акценты в старинную дихотомию естественного и искусственного права, причем эта новая акцентировка нередко привносится также специфическим и небывалым раскладом социальных и политических конфликтов (например, связанных с возвышением нацизма и фашизма в Европе или с опытом удачного преодоления тягостных последствий экономической депрессии 20-30-х годов XX ст. с помощью стратегии «нового курса»).
На межнациональном региональном и глобальном уровнях социального и политического общения сразу возникает несколько проблем, не подвластных решению в пределах какой-либо одной страны и даже в масштабе исторического региона, будь-то Европа или Африка, Америка или Азия! Речь идет о проблемах, связанных с необратимым истощением природных ресурсов и столь же необратимыми изменениями в окружающей природной среде, включая климат и привычные и незаменимые для всех живых существ ресурсы в виде незагрязненного воздуха, воды питьевой и пригодной для агрокультурного возделывания земли.
Другая глобальная задача — продолжающаяся поляризация бедности и богатства внутри отдельных стран и на уровне международного общения. Эта поляризация давно стала определяющим фактором внутренней внешней законодательной политики существующих на планете государств, а также устойчивой социально-политической ориентацией самых мощных по своим ресурсам субъектов международного экономического и политического активизма в лице транснациональных компаний.
Поляризация эта отчасти взаимосвязана с еще одной интенсивной международной и межрегиональной активностью — мафиозной организованной преступностью, которая, по некоторым оценкам, в состоянии вырасти в главную международную проблему на протяжении всего текущего столетия.
С учетом необычайно разросшегося по своим учрежденческим и нормативно-правовым параметрам международного общения людей и наций дихотомия естественного и позитивного права приобретает новые свойства параметры, которые можно назвать условно технико-организационными (социально-инженерными) и универсально-философскими параметрами. При этом издавна сопоставляемые элементы и характеристики известной дихотомии (право естественное в сравнении с правом искусственным или право естественное в сопоставлении с правом позитивным) сохраняют свое общетеоретическое и просветительно-прикладное значение и употребление.
Технико-организационный подход (законодательный технологический, в широком смысле «социально-инженерный») является доминантой современного правопонимания и правоприменения, оттесняя и принижая все иные параметры, включая естественно-правовой (философско-воспитательный и этико-прагматический, вмещающий в себя философскую и нравственную конструкцию прав человека или прав народа, в которой частноправовая тематика сочетается с публично-правовой, например, в истолковании социальных прав человека и гражданина, где самым насущным можно считать право человека на достойное существование).
В наборе существующих концепций правопонимания вольным или невольным «вместилищем» социально-инженерного подхода становятся те или иные разновидности социологического юридического позитивизма, а естественно-правовая ориентация представлена немногочисленными разновидностями либерального и либерально-демократического вариантов правопонимания. К позитивистским следует отнести также узкодогматические трактовки права как некой совокупности норм, поддерживаемых силами государства и выстраиваемых в определенной иерархической соподчиненности между собой и другими социальными нормами, могущими соперничать в своем воздействии с правовыми (например, религиозные, социокультурные, партократические и др.).
В наборе философских версий правопонимания и правовой культуры заслуживают упоминания концепции естественного права, которые удерживаются в рамках религиозной политико-правой традиции, либо близкой к ней экзистенциальной трактовкой прав человека и гражданина и, наконец, либертарной концепцией права, правового государства и цивилитарного общества в трактовке В. Нерсе-сянца. Сегодняшняя философско-правовая традиция юснатуралистской ориентации заметно возвысила свою авторитетность и привлекательность в обстановке преодоления тягостных последствий тоталитарного политического опыта первой половины XX ст. и дальнейших перетолкований либеральной политической и правовой традиции под воздействием происходящих социальных перемен.
Либертарная концепция права и гражданственности В. Нерсесянца, зародившаяся на исходе советского периода и оформившаяся в первые годы «перестройки», являет собой пример оригинального отклика на многие назревшие в гегелевской и марксовой интеллектуальной традиции вопросы или на уже опровергнутые ходом событий утверждения-прогнозы в области теории и истории в целом и философии права в особенности. Легко различимые греко-римские и кантианско-гегелевские истоки его цельного концептуального построения сочетаются одновременно с оригинальными и аргументированными логико-понятийными объяснениями природы и назначения права, а также государства и политики, включающими и область истории права от его возникновения до наших дней. Масштабность и целостность обсуждения философско-правовых вопросов характеризует автора либертарной концепции как самого универсального по социально-историческому кругозору и исходным методологическим позициям отечественного правоведа, творчество которого приходится на период перехода от советского права и государства к либерально-демократическому правовому государству, созидаемому в непривычных условиях рыночной стихии и политически глобализирующегося мира. Здесь наиболее существенны для анализа и размышлений такие его работы, как «Наш путь к праву» (1992) и «Национальная идея России во всемирно-историческом прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме» (2000 — русское издание; 2001 — перевод на английский язык).
Провозглашение равенства в качестве главного и существенного для правового общения требования, на первый взгляд, дает основание считать всю концепцию не либертарной, а преимущественно эгалитарной концепцией нрава. И действительно, на протяжении истории государства, политики и права как областей упорядочения и замирения конфликтов равенство является едва ли не самым долговечным и наиболее притягательным требованием-принципом для гарантированного обретения мира и безопасности индивида и коллективов. Между тем принцип свободы выглядит не менее притягательным и не менее действенным в реализации указанных целей и задач, что и принцип равенства. Но это только на первый взгляд и при условии, что оба принципа действуют как некие неизменные в своем объеме и качестве величины, если их уподоблять неким величинам, похожим на математические или физико-механические.
В действительности эти требования-правила всегда наталкиваются в| своем претворении не только на сопротивление среды. Они испытывают искажающее воздействие этой среды совокупно с воздействием и влиянием; соперничающих правопритязаний и уклонения от исполнения правообязанностей. Причем воздействие это может включать в себя некие отягощения, которые присущи реализации принципов равенства и свободы в отдельных областях регулирования, Достаточно представить на миг выставление этих требований людьми малоопытными и юридически малограмотными в делах и конфликтных ситуациях, скажем, оптовой торговли в сравнении с розничной, или вступающими в спорные конфликтные отношения по поводу строительных услуг для индивидуальных и коллективных потребителей. Характерные трудности возникают при расследовании отдельных категорий преступных деяний, когда субъектом является не отдельное физическое лицо, а группа лиц, скрывающихся под ширмой юридического лица и т. д.
Подобное восприятие права истолковано на материале одновременно философском (онтологическом, эвристическом и аксиологическом), а также историческом. Гораздо сложнее дело обстоит с практико-политическим истолкованием этого подхода, поскольку не все понятно с категориями субъекта (носителя) права и гаранта надлежащего претворения начал свободы и равенства, которые в ходе своей реализации образуют самую важную гарантию и одновременно главную форму реализации справедливости. Совокупность приемов и процедур, связанных с осуществлением гарантированного претворения начал равенства и свободы, предстает на практике как точное и неуклонное соблюдение принципа законности при поддержке и опоре на всю совокупность учрежденных ради этого институтов по реализации законности. С учетом сказанного можно утверждать, что либертарное истолкование права предполагает и настраивает на реализацию всеобщей свободы на началах равенства и во имя справедливости вместе с реализацией принципов и правил законности.
Опыт историко-методологических изучений свидетельствует, что само существование науки о праве как определенным образом упорядоченного знания, а также полученные результаты измеряются разными способами и в рамках неоднородных методологических ориентации и подходов. Среди них такие подходы, как догматический (формально-логический юридический), теоретический, исторический и практический, целостный (системный) или частный (отраслевой), описательный и объяснительный и др. Одним из таких подходов можно считать синтезаторский подход и прием, которые, по всей видимости, никогда не исчезали из правоведения теоретического и взаимосвязанного с ним прикладного, практического подхода.
Синтезаторскому конструированию подвергается не только понимание природы и назначения права, но также и понимание государства. Ныне наблюдается очередная волна таких синтезаторских устремлений [2]. Преобладающим устремлением становится новое, интегративное истолкование понятия права и тем самым провозглашается новый вариант определения права и, как следствие, новое правопонимание, которое надлежит именовать интегральным. Между тем главное направление поисков лежит сегодня в другой области — в области тех личных и групповых конфликтов и связанных с ними переживаний, которые превращают их участников в наших соучастников в размышлениях о тех социально значимых поступках и процессах, которые помогают нашей мысли обнаружить правовые события и факты, подсказать ту или иную модель должного поведения с перспективой на ее всеобщность и государственное или общественное признание в качестве универсальной нормы. Эта направленность поисков и размышлений более всего содействует озабоченности теоретиков и философов права не столько новыми определениями понятий о праве, сколько внимательному и плодотворному по результатам осмыслению процессов правоприменения.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Нерсесянц В. С. Философия права. — 2-е изд. — М., 2006. — С. 20—23.
2. Поляков А. В. Общая теория права. — СПб., 2004. — С. 107; Ромашов Р. А. Реалистический позитивизм : интегративный тип современного правопонимани // Современные концепции право-понимания. — СПб., 2005. — С. 8-22; Честное И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна // Правоведение. — 2002. — № 2; Лазарев В. В. Истоки интегративного понимания права. Наш трудный путь к праву. — М., 2006; Графский В. Г. Интегративная юриспруденция в условиях плюрализма подходов к изучения права // Проблемы понимания права. — В серии: Право России : новые подходы. — Саратов, 2007. — Вып. 3. — С. 8—18; Графский В. Г. Интегральное правопонимание в историко-философской перспективе // Философия права в России : история и современность. — М, 2009. — С. 220—234; Пермяков Ю. Е. Основания права. — Самара, 2003. — С. 465.